Правовая охрана товарного знака

Как осуществляется правовая охрана товарного знака в РФ

Товарный знак – неотъемлемый атрибут успешного бизнеса. Допустим, вы уже выбрали конкретное обозначение, которое несет в себе залог будущего процветания. Знайте, что для эффективного его использования мало просто обладать исключительными правами на товарный знак. Существенным условием конкурентного преимущества является недопущение использования вашего товарного знака другими лицами, что и составляет суть правовой охраны товарного знака.

Таким образом, право на товарный знак не зря называют абсолютным, потому что оно исключает из категории пользователей всех посторонних лиц, которые не наделены возможностью осуществлять манипуляции с вашим товарным знаком на законных основаниях.

Действие товарного знака распространяется только:

  • на те товары, которые указаны в выданном после регистрации свидетельстве;
  • на территории той страны, в которой этот товарный знак зарегистрирован;
  • на тот период времени, который указан в свидетельстве о регистрации.

Как товарный знак становится общеизвестным? Безусловно, благодаря многолетней дорогостоящей рекламе, охватывающей широкую территорию и распространенной на неограниченный круг потенциальных потребителей.

Еще одним ярким примером такого товарного знака, который можно с уверенностью причислить к общеизвестным, являются табачные изделия «Winston». С момента их выпуска в 1954 году на рекламу и продвижение этого товара ушло немало сил и средств. Теперь они известны во всем мире.

Назначение товарного знака довольно велико. Его нельзя описать только лишь рамками идентификации продукта и его производителя. Целью введения товарного знака в деловой оборот и его правовой охраны является стремление приучить потребителей к тому, чтобы данный вид товаров автоматически ассоциировался у них с конкретным товарным знаком. И чтобы разные категории населения стремились покупать продукцию знакомого им и проверенного товарного знака.

История возникновения товарных знаков уходит в стародавние времена, когда первые ремесленники начали ставить свои клейма на производимую продукцию. Музеи и другие исторические учреждения сохранили множество археологических находок, представляющих собой древнюю посуду, орудия труда и даже оружие, имеющие на себе отличительные знаки создавших их мастеров.

Но на законодательном уровне понятие товарного знака и его охраны появилось гораздо позже. Так, в нашей стране определение самого термина «товарный знак» появилось в 1767 г. в Новоторговом Уставе. Из названия ясно, что этот Устав был принят для урегулирования внутренних и внешних экономических отношений нашей страны. Но в то время речь об охране товарных знаков еще не шла. Эта проблема возникла позже, когда на рынке стало появляться все больше фальсифицированных товаров. Недобросовестные ремесленники выдавали свой достаточно заурядный товар за произведение признанных и известных на всю Россию и за ее пределами мастеров. Меньшее из зол такого использования чужого товарного знака в том, что конкуренты переманивали на себя часть клиентов, которые могли бы принести прибыль истинному владельцу товарного знака. Но плюс к тому, некачественные подделки нередко отрицательным образом отражались на репутации настоящего мастера, под чьим товарным знаком они продавались.

Охрана товарных знаков в России впервые появилась с принятием закона в 1830 г., который не только регламентировал порядок и технологию наложения клейм на товары, но и устанавливал уголовную ответственность за подделку продукции или клейма и другие виды нарушения прав на товарный знак.

В более поздний период охрана товарных знаков подверглась международному регулированию. Так, охране объектов интеллектуальной собственности в промышленной сфере посвящены такие соглашения, как Парижская конвенция от 20 марта 1883 года, Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года и другие акты.

Сейчас законодательное регулирование вопросов использования и охраны товарных знаков в России находится на достаточно высоком уровне. Ключевыми законодательными актами в этой области считаются:

  • Гражданский Кодекс Российской Федерации;
  • Уголовный Кодекс Российской Федерации;
  • Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
  • Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
  • Ратифицированные международные соглашения и конвенции.

Условия охраны товарных знаков

Не любое обозначение можно считать товарным знаком.

Символ, который претендует на охрану в качестве товарного знака, должен быть новым, ранее не используемым. Оригинальность при этом не подразумевается. Новым может считаться и ранее известное обозначение, слово, изображение, которые до этого никто не использовал в качестве идентификации своей продукции, относящейся к аналогичному классу товаров. Это очень важное условие. К примеру, если печенье «Мятка» уже существует, этот товарный знак уже получил охрану от государства, то данный факт не исключает возможности производства зубной пасты с идентичным товарным знаком, поскольку зубная паста относится к другому классу товаров.

Согласно гражданскому праву РФ, условные обозначения, претендующие на регистрацию в качестве товарных знаков, должны обладать не абсолютной, а относительной новизной. То есть они должны быть новыми в сравнении с другими российскими товарными знаками. Если идентичный или сходный товарный знак уже зарегистрирован и используется за рубежом, то в нашей стране ему также дадут зеленый свет. Ограничения в отношении конкретных случаев могут быть установлены международными соглашениями, участницей который выступает Российская Федерация.

Под критерием новизны подразумевается обозначение, которое нуждается в последующей регистрации в качестве товарного знака согласно российскому законодательству:

  • оно не должно быть точной копией или до степени смешения походить на товарные знаки того же класса, заявки на регистрацию которых поданы ранее и не были отозваны (признаны отозванными);
  • оно не должно совпадать или иметь сходство до степени смешения с уже охраняемыми в РФ товарными знаками на однородные товары, получившими более ранний приоритет;
  • оно не должно совпадать или напоминать общеизвестные товарные знаки других лиц, присвоенные аналогичным товарам.

Новыми не признаются обозначения, которые до степени смешения похожи или даже неразличимы с наименованиями мест происхождения товаров, коммерческими обозначениями, фирменными наименованиями, уже охраняемыми по закону РФ.

Не получат охрану в качестве товарных знаков также и обозначения, которые невозможно отличить от:

  • общеупотребляемых терминов, которые обозначают группу или вид товаров (поролон, утюг, вермишель);
  • символов, которые имеют устойчивую ассоциацию с определенным явлением, учреждением, отраслью (таким символом служит изображение чаши с изогнувшейся над ней змеей, он четко ассоциируется с медициной);
  • характеристик товаров, указывающих на их свойства, назначение, количество или качество, время сбора, способ сбыта и т. д. (цветочный мед, парафиновые свечи, антибактериальные салфетки, пара обуви);
  • формы выражения товара, определяемой его назначением или свойством.

При этом все перечисленные выше элементы могут входить в комплекс деталей, составляющих единый охраняемый товарный знак. Но данные элементы сами по себе охране не подлежат и не могут иметь ключевое значение в обозначении, заявленном в качестве товарного знака. Есть лишь одно исключение в отношении тех обозначений, которые обрели различительную способность только в процессе использования.

Для охраны товарный знак должен быть зарегистрирован по процедуре, предусмотренной российскими законами. Как мы уже упоминали, на общеизвестные товарные знаки это требование не распространяется.

Проблемы охраны нетрадиционного товарного знака

Товарный знак может быть выражен практически в любой форме: словесной, изобразительной, объемной. Эта возможность закреплена в пункте 1 статьи 1482 Гражданского кодекса. Товарные знаки в световой или звуковой форме менее привычны для нас и, соответственно, менее распространены. Но они есть. Нетрадиционными товарными знаками считаются знаки-запахи, знаки-вкусы, цветовые и динамические обозначения, голографические символы, знаки-жесты и знаки-тактильные ощущения. Все это кажется нам нереальным. Но не так давно медийный объект не мог быть связан в нашем представлении с понятием товарного знака (звуковая анимация), а сейчас эта практика получила широкое распространение.

Как мы уже упоминали, указание на форму, цвет, свойства товара и другие характеристики не могут стать товарным знаком. Однако, если свойство товарного знака само по себе не имеет различительной способности, например, цвет, то цветовой товарный знак такую способность получить может в процессе его использования. Но цветовой товарный знак должен также отвечать некоторым требованиям (цвет не должен быть определен материалом продукта или процессом его изготовления; желательно представить сочетание цветов или очень сложный оттенок и т. д.). Иными словами, зарегистрировать цвет в качестве товарного знака непросто. То же самое можно сказать о звуках. Звуковой товарный знак может получить охрану, если он будет представлен в качестве нотной записи.

Говоря по правде, суды чаще отказывают в спорах о регистрации нетрадиционных товарных знаков, потому что доказать их различительную способность крайне сложно. У них, кроме всего прочего, существуют свои особенности в процедуре подачи заявки и ее представления в уполномоченный орган.

Различительная способность нетрадиционных товарных знаков нередко становится очевидной только после их использования, в результате которого обозначение становится известным широкому кругу потребителей, а те, в свою очередь, начинают четко ассоциировать его с конкретным производителем, а также с его товаром (услугой).

Заметим, что разнообразие форм товарных знаков находит свое применение в предпринимательской практике очень быстро, и правовое регулирование не успевает адаптироваться к подобным переменам. Поэтому в настоящее время в законодательстве существует немало пробелов, связанных с регистрацией, использованием и охраной товарных знаков.

С какого именно момента начинается охрана прав на товарный знак

Для государственной охраны товарный знак обязательно должен миновать процедуру регистрации в рамках существующих в российском праве институтов государственной регистрации. Предоставление правовой охраны товарному знаку подтверждается выдачей свидетельства. Свидетельство может быть выдано заявителю – юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю. В этом документе заявитель будет поименован в качестве владельца товарного знака.

Регистрации товарного знака предшествует предварительная процедура его проверки. Прежде чем направить заявку, обязательно нужно удостовериться, что данное обозначение ни для кого не является товарным знаком, уже получившим охрану. В противном случае вы зря потратите время и деньги, не получив свидетельства о регистрации. Вам важно постараться выискать аналогичные обозначения более раннего приоритета, которые уже представлялись в патентное ведомство. Сделать это можно с помощью поиска по базам товарных знаков. И при обращении к специалистам вы можете быть уверены, что поиск будет проводиться как по российской, так и по международной базам.

Несмотря на то, что русский язык велик и богат, даже самые нестандартные и оригинальные словосочетания могли уже кому-то прийти в голову. Поэтому проверить свое обозначение нужно обязательно. Самостоятельно это сделать достаточно сложно. Но существуют патентные бюро, которые не только профессионально проведут поиск, но и подберут для вас такой товарный знак (логотип, фирменное наименование или другое средство индивидуализации), который не нарушит ни закон, ни права других субъектов предпринимательской деятельности. В выборе обозначения они, безусловно, учтут ваши предпочтения и особенности бизнеса. Кроме того, специалисты охотно помогут вам правильно оформить документацию на регистрацию товарного знака.

В некоторых случаях организации или индивидуальные предприниматели не обладают нужным ресурсом знаний, сил, времени и предпочитают поручить всю процедуру оформления товарного знака специалистам патентных бюро. Те, в свою очередь, обращаются в Федеральный институт промышленной собственности с надлежащим образом оформленной заявкой на регистрацию средства индивидуализации.

Давайте рассмотрим, из каких этапов состоит процедура получения свидетельства на товарный знак.

Этап 1. Подготовка заявки на регистрацию товарного знака.

Этап проверки своего обозначения по базам товарных знаков позади, и теперь можно определенно сказать, что препятствий в этом плане к регистрации вашего товарного знака нет. Следовательно, вы можете оформить заявку на свое обозначение. В заявку важно включить:

  1. Заявление.
  2. Само обозначение.
  3. Перечень товаров, которые будут выпускаться под данными обозначением (с указанием классов МКТУ).
  4. Квитанцию об оплате госпошлины.

Этап 2. Подача заявки на регистрацию товарного знака в ФИПС.

ФИПС – это уполномоченный в сфере регистрации интеллектуальных прав государственный орган. Федеральный институт промышленной собственности расположен только в столице, никаких подразделений по регионам у него нет. Именно сюда заявитель должен предоставить пакет документов на регистрацию товарного знака. Форма предоставления может быть различной:

  • Заявку вместе с комплектом остальных документов можно направить по почтовому адресу, указанному на официальном сайте ФИПС.
  • Собственноручно донести документы в пункт приема заявок, который находится в правой части здания по адресу: город Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1.
  • Переслать документы по факсу: +7 (495) 531-63-18. Но потом вы обязательно должны каким-то из двух вышеперечисленных способов отправить оригиналы документов в течение одного месяца с момента отправления по факсу.

Дата подачи заявки имеет огромное значение. Это дата приоритета. Иными словами, теперь ваша заявка имеет преимущество перед теми, кто обратится с аналогичными заявками после вас. В случае возникновения спора о сходстве заявок приоритет играет решающую роль. Правовой охране подлежит заявка более раннего приоритета.

Этап 3. Формальная экспертиза заявки.

Далее свою работу должен выполнять Федеральный институт промышленной собственности. Сотрудники ФИПС проводят экспертизу документов. Первоначально эта проверка только формальная. В ходе ее эксперты проверяют, весь ли комплект необходимых документов представлен, все ли они в надлежащем виде и форме. Если есть какие-то недостатки либо часть нужных документов отсутствует, специалисты ФИПС запрашивают у заявителя эти сведения. По закону у заявителя есть три месяца, чтобы предоставить недостающие документы по заявке. И если в течение этого времени от вас не будут получены требуемые документы, то ваша заявка будет считаться отозванной. Вследствие этого вы не сможете получить свидетельство на товарный знак.

Этап 4. Экспертиза по существу.

Если вы все-таки дослали нужные документы либо в первоначальном комплекте у вас было все, что требуется для рассмотрения заявки, то эксперты приступают к экспертизе по существу. Экспертиза по существу – длительный и сложный процесс. Для товарного знака такая экспертиза осуществляется на протяжении целого года (12 календарных месяцев).

Но даже во время экспертизы по существу, когда, казалось бы, уже все необходимые документы предоставлены, у эксперта могут возникнуть вопросы, например, если он найдет, по его мнению, похожий товарный знак или ранее поданную заявку. В этом случае он направит запрос с предложением о предоставлении аргументированного мнения заявителя о возможности регистрации его товарного знака. После получения запроса у заявителя есть шесть месяцев на отправление ответа.

Этап 5. Получение свидетельства о регистрации товарного знака.

Помните, что при регистрации товарного знака нужно уплатить пошлину за выдачу свидетельства как подтверждения охраны вашего товарного знака. Может так случиться, что орган патентования примет положительное решение насчет вашей заявки. Но свидетельство вы не получите, если за него не заплатили.

Знаки охраны российских товарных знаков

Если товарный знак прошел процедуру государственной регистрации и получил правовую охрану, то он имеет полное право на маркировку в виде прописной латинской буквы «R» внутри круга. Этот логотип принято ставить именно в правом верхнем углу от товарного знака. Но если упаковка, этикетка, внешнее оформление товара не позволяет проставить логотип в этом месте, то его допустимо поместить в любую другую точку неподалеку от товарного знака. Важно, чтобы этот маленький значок выглядел единым целым с товарным знаком, потому что он подтверждает, что этот товарный знак подлежит охране от посягательств третьих лиц.

Но не во всех странах логотип товарного знака имеет именно такой вид. В ряде стран используется предупредительная маркировка «TM», которая обозначает, что заявка на регистрацию уже подана, но свидетельство на товарный знак еще не выдавалось.

В России этот знак законодательно не предусмотрен. А вот о знаке в виде буквы «R» в окружности говорится даже в Гражданском кодексе – статья 1485. Такая маркировка символизирует собой то, что рядом стоящее обозначение – товарный знак, и он зарегистрирован по установленной форме, вследствие чего получил правовую охрану на территории Российской Федерации.

Досрочное прекращение охраны товарного знака

Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной. Эта процедура проходит с участием Палаты по патентным спорам, действующей при ФИПС. Спор возникает по инициативе лица, чьи права нарушены событием регистрации товарного знака. И, обращаясь в Палату по спорам, пострадавший вынужден доказывать, что товарный знак был зарегистрирован с существенными нарушениями закона, а именно статьи 1483 Гражданского кодекса.

Но прекратить свое действие досрочно охрана товарного знака может и по ряду других оснований, среди которых:

  • заявление правообладателя о досрочном прекращении охраны товарного знака;
  • прекращение деятельности правообладателя;
  • злоупотребление правом на товарный знак;
  • недобросовестная конкуренция правообладателя.

По причине неиспользования товарного знака его можно аннулировать (статья 1486 Гражданского кодекса). Инициировать процедуру прекращения охраны товарного знака в этом случае может лицо, которое заинтересовано в получении прав на идентичный товарный знак. Если такой предприниматель добьется, чтобы право прежнего владельца товарного знака было прекращено досрочно, то в дальнейшем он сможет использовать тот же товарный знак на законных основаниях

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Защита исключительных прав на товарный знак обеспечивается нормами гражданского, административного и уголовного законодательства: в частности, Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 1991 г. в редакции Федерального закона от 9 октября 2002 г., Федеральным законом «О рекламе» 1995 г., Таможенным кодексом РФ 2003 г., Кодексом об административных правонарушениях 2001 г., Уголовным кодексом РФ 1996 г., Уголовно-процессуальным кодексом РФ 2001 г. и др.
В ст. 1 Закона сказано, что товарный знак и знак обслуживания — обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг юридических или физических лиц. Важно отметить, что товарные знаки и знаки обслуживания приравниваются Законом в правовом режиме (равенство условий и последствий их регистрации), поэтому, рассматривая далее правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания, мы будем оперировать понятием «товарный знак».
Товарным знаком признается условное обозначение, своего рода символ, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации и подчас заменяет собой длинное и сложное название производителя товара.
В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 5 Закона). Такие требования к товарным знакам вытекают из положений Закона, хотя в литературе иногда выдвигались и выдвигаются и некоторые другие критерии. Так, по мнению Н.И. Коняева, в качестве товарных знаков могут быть заявлены лишь художественные обозначения, что означает их соответствие эстетическим требованиям. Поэтому, полагает он, не могут признаваться товарными знаками безвкусные рисунки, словосочетания и т.д. . Данная точка зрения представляется неосновательной, поскольку указанное требование ни ранее, ни сейчас в Законе не содержится и из него не вытекает. Конечно, при разработке товарных знаков следует учитывать такие требования, как рекламоспособность, ассоциативность, связанность с местом происхождения товара, удобопроизносимость, приспособляемость и т.д., но данные условия отнюдь не являются обязательными, и можно встретить целый ряд обозначений, зарегистрированных или пока только претендующих на это, которые этими признаками не обладают. И конечно, отказ в регистрации товарного знака по мотиву его нехудожественности будет признан незаконным.
———————————
Коняев Н.И. Право на товарный знак и промышленный образец. Куйбышев, 1984. С. 10.
Обозначение, заявленное в качестве товарного знака, не должно быть тождественным или сходным с товарными знаками, уже зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ или охраняемыми в силу международных соглашений. Тождественность и сходство до степени смешения определяются двумя признаками:
1. Тождественность самого обозначения или сходство до степени смешения с другим существующим товарным знаком, т.е. полное или частичное (но основное) совпадение элементов товарного знака, не позволяющее «с ходу» «невооруженным глазом» отличить одно изображение от другого. Не допускается также включение в товарный знак элементов, охраняемых в одном из государств — участников международного договора, в который входит Россия. Данная норма закреплена в п. 1 ст. 7 Закона.
2. Однородность товаров: тождественность и сходство до степени смешения товарных знаков не допускается только в случае, если товары относятся к одному и тому же классу товаров по МКТУ .
———————————
Единый международный классификатор товаров и услуг, принят Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. (пересмотрен в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.), последнее опубликование 2002 г.
Если установление тождественности товарных знаков не вызывает особых затруднений, то обратная ситуация складывается с установлением сходства. В Законе о товарных знаках указывается в общих чертах на недопустимый уровень близости заявляемого обозначения уже известному — наличие между ними сходства до степени смешения. Данное определение носит достаточно абстрактный характер, хотя и вносит некоторую ясность. В частности, очевидно, что совпадение отдельных элементов обозначений само по себе не может служить причиной отказа в регистрации товарного знака. Поскольку товарный знак ориентирован, прежде всего, на потенциального покупателя товара, оценка сходства обозначений должна производиться не с профессиональных позиций, например с позиций дизайнера, художника, графика, эксперта, которые способны отметить малейшие различия, а с позиции простого покупателя (потребителя), который не имеет специальных знаний и навыков в этой области.
В литературе установление сходства обозначений рекомендуется проводить с учетом ряда факторов. Так, у словесных товарных знаков рекомендуется обращать внимание на начало и окончание слов, число слогов, последовательность гласных и согласных букв; у изобразительных знаков — на изобразительные мотивы, сочетание цветов, форм и размеров; у комбинированных — на восприятие изобразительных и словесных элементов как в совокупности, так и в отдельности .
———————————
Адуев А.И., Белогорская Е.М. Товарный знак и его правовое значение. М., 1972. С. 28.
В мировой практике приняты два возможных основания возникновения государственно-правовой защиты прав на товарные знаки: это государственная регистрация и преждепользование. Преждепользование означает, что любое лицо, которое до даты приоритета заявки на регистрацию знака, поданной другим лицом, добросовестно использовало знак или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема и после даты приоритета заявки . Государственная регистрация является основанием возникновения государственно-правовой защиты товарных знаков во многих странах. Приверженность подавляющего числа стран к регистрационной системе объясняется рядом ее преимуществ перед системой преждепользования. В числе таких преимуществ можно выделить следующие:
———————————
Могилевский В.М. Право преждепользования на знаки для товаров и услуг // Юридическая практика. 2003. N 8.
1. Регистрация является актом, фиксирующим объект охраны и перечень товаров, для обозначения которых зарегистрирован знак, что весьма важно в случае возникновения спора по товарным знакам. При коллизии положение владельца товарного знака, его зарегистрировавшего, является более прочным и выгодным в суде, так как бремя доказывания нарушения полностью лежит на другой стороне. При системе преждепользования это бремя ложится на обе спорящие стороны.
2. Регистрация является средством оповещения (информирования) производителей и потребителей об установлении на знак исключительного права. Такое оповещение осуществляется через публикацию в официальном бюллетене патентного ведомства. Это имеет значение для предупреждения возможных правонарушений, служит гарантией защиты прав владельца товарного знака и интересов потребителей. Кроме этого, информирование через публикацию помогает разработчикам знаков создавать обозначения, обладающие оригинальностью и новизной, т.е. отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством к товарным знакам.
3. Регистрация товарного знака в стране происхождения — обязательное условие, предусмотренное Мадридским соглашением, для подачи заявки на регистрацию товарного знака по международной процедуре.
4. Подача заявки на регистрацию товарного знака позволяет заявителю пользоваться правом конвенционного приоритета в силу ст. 4С — 1 Парижской конвенции.
5. Подача заявки или регистрация товарного знака в стране происхождения является обязательным требованием законодательств некоторых стран для регистрации на их территории иностранных товарных знаков (Швейцария, Италия, Испания, Дания и др.).
В соответствии со ст. 2 Закона основанием для предоставления правовой охраны товарного знака в Российской Федерации является его государственная регистрация. Иными словами, факт регистрации знака имеет правоустанавливающий характер. Приведем пример из практики, подчеркивающий важность государственной регистрации товарного знака.
Ликеро-водочный завод обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного его товарному знаку. В обоснование своих требований истец представил лицензию на производство водки и патент на изобретение.
Арбитражный суд отказал в иске, не признав указанные документы в качестве доказательства прав на спорный товарный знак, поскольку в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» право на товарный знак возникает на основании государственной регистрации последнего в Патентном ведомстве Российской Федерации.
Основания для охраны данного обозначения в силу международных договоров Российской Федерации также отсутствовали .
———————————
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. N 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. N 10.
Процесс регистрации товарных знаков регулируется главами 7 и 8 Закона, а также ведомственными актами: Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (далее — Правила) и Приказом Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 24 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара» .
———————————
Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 » О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4322) // Российская газета. 2003. 3 апреля.
Приказ Роспатента от 25 февраля 2003 г. N 24 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2003 г. N 4276) // Российская газета. 2003. 3 апреля.

Статья 4 Федерального закона РФ о товарных знаках 1992 г., которая называется «Исключительное право на товарный знак», закрепляет следующее положение (п. 1): «Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя».. Сущность права на товарный знак заключается в возможности его неограниченного и монопольного использования правообладателем. Использованием товарного знака считается применение его на товарах и (или) упаковке, для которых он зарегистрирован, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках и т.п. (ст. 22 Закона о товарных знаках). При этом лицом, применяющим товарный знак, может быть как сам его владелец, так и лицо, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ «

УСЛОВИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Условиями правовой охраны товарного знака в Российской Федерации в силу ст. 2 Закона о товарных знаках являются:

  • 1. государственная регистрация товарного знака (факт регистрации в данном случае имеет правоустанавливающий характер) или
  • 2. наличие международного договора.

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Роспатент юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом. Заявка подается на русском языке и подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного ? заявителем или патентным поверенным.

Заявка должна содержать:

  • 1. заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;
  • 2. заявляемое обозначение;
  • 3. перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;
  • 4. описание заявленного обозначения.

Государственная регистрация товарного знака в Российской Федерации осуществляется после проведения экспертизы заявки. В зависимости от уровня и характера экспертной проверки системы экспертизы делятся на 2 вида:

  • 1. явочная (формальная) ? предполагает лишь проверку формальных признаков заявки. Такая экспертиза близка по своему содержанию предварительной экспертизе, предусмотренной российским законодательством;
  • 2. проверочная (материальная) экспертиза, предполагающая проведение после первого этапа (после формальной или предварительной экспертизы) исследования заявленного на регистрацию обозначения. Однако и материальная экспертиза бывает неравноценной ? степень ее полноты может быть неодинаковой, различной глубины. Исходя из этого, материальная экспертиза может быть ограниченной или полной.

В соответствии со ст. 10 Закона о товарных знаках Роспатент проводит экспертизу заявки в два этапа:

  • 1. формальная экспертиза ? проводится в течение месяца с даты ее подачи в Роспатент. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель;
  • 2. экспертиза заявленного обозначения ? проводится по завершении формальной экспертизы. В ходе данной экспертизы проверяется наличие или отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака (ст. 1, 6, п. 1, 2 ст. 7 Закона о товарных знаках) и устанавливается приоритет товарного знака.

Закон предусматривает 2 вида оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков:

  • 1. абсолютные ? регистрация товарных знаков при наличии таких оснований не допускается ни при каких условиях:
    • а) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
      • – вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
      • – являющихся общепринятыми символами и терминами;
      • – характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
      • – представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;
    • б) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Закон предусматривает, что подобные элементы могут быть включены в товарный знак, при условии согласия соответствующего компетентного органа (п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках). Однако даже включение таких элементов в товарный знак не влечет возникновения охраны указанных элементов, поскольку включаются они в товарный знак именно как неохраняемые элементы;
    • в) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
      • – являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
      • – противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;
    • г) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображения- s ми особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков;
    • д) не допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств ? участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта;
    • е) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
      • – охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
      • – названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
      • — фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника;
  • 2) относительные ? регистрация товарных знаков при наличии таких оснований допускается в случае наличия дополнительных условий, предусмотренных законом:
    • а) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
      • – товарными знаками других лиц заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
      • – товарными знаками других лиц, признанными в установленном законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Дополнительным условием, при наличии которого разрешена регистрация соответствующих товарных знаков, является согласие правообладателя однородных товаров или общеизвестного товарного знака.

Общеизвестным в Российской Федерации признается товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица (ст. 19.1 Закона о товарных знаках). При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем может ущемить его законные интересы. Правовая охрана о неизвестного товарного знака действует бессрочно;

б) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительным условием в данном случае является включение этих обозначений в качестве неохраняемых элементов в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Помимо проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, при проведении экспертизы заявленного обозначения устанавливается приоритет товарного знака. Приоритет устанавливается по дате подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака, которой считается дата поступления документов, необходимых для регистрации товарного знака. В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями, регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них. В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок. В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака. В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными.

Наряду с общим правилом определения приоритета Закон о товарных знаках содержит ряд специальных льготных правил:

  • 1. конвенционный приоритет ? устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве ? участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности;
  • 2. выставочный приоритет ? действует в отношении товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, устанавливается по дате начала открытого показа экспоната на выставке.

Установление приоритета в соответствии с льготными правилами возможно только в случаях, когда подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с даты подачи заявки в государстве ? участнике Парижской конвенции или даты начала открытого показа экспоната на выставке. Помимо этого, заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и приложить необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По результатам проведенных экспертиз Роспатент принимает решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. На основании решения о регистрации товарного знака Роспатент в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В реестр вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Решение о регистрации товарного знака в силу ст. 12 Закона о товарных знаках может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи со следующими обстоятельствами:

  • – поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со ст. 9 Закона о товарных знаках, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;
  • – регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения;
  • – выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, или выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;
  • – удовлетворением заявления об изменении заявителя, приведшим к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

2.6. Правовая охрана товарных знаков

Для потребителя товарный знак — это визитная карточка, символ определенной фирмы или фабрики. Известный, завоевавший успех у покупателей, товарный знак вызывает доверие, ассоциируется с гарантией высокого качества выпускаемых товаров. Потребность в отличии друг от друга товаров различных видов при помощи знаков, которыми эти товары снабжаются производителями или торговцами, не нова, она возникла уже в древние времена.

Право на товарный знак может принадлежать лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность — физические или юридическим

Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

Термин «товарный знак», используемый в тексте Закона, охватывает две его разновидности: собственно товарные знаки и знаки обслуживания. Строго говоря, услуга является таким же товаром, предметом договоров, как и вещественные объекты. Однако маркировать услугу, которая представляет собой, определенную деятельность, невозможно. Поэтому говорят о знаках обслуживания, которые, как правило, используются в различного рода рекламных материалах, украшают оборудование и инвентарь, используемые для оказания услуг.

Основной функцией товарного знака является его способность различения и индивидуализации товара определенного изготовителя, поставщика или торгового предприятия. Товарный знак помогает отличить товары одного производителя от аналогичных товаров другого.

Чтобы быть признанным в качестве товарного знака, то есть стать объектом правовой охраны, обозначение (товарный знак) должно отвечать ряду условий.

Необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. С точки зрения действующего законодательства новыми будут считаться лишь такие условные обозначения товаров, которые по своему содержанию не являются тождественными или сходными до степени смешения: а) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров; б) с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров РФ, в частности с так называемыми общеизвестными товарными знаками

Признак новизны тесно связан с признаком приоритета. Новизна товарного знака определяется на дату приоритета, которая, в свою очередь, устанавливается по общему правилу по дню поступления правильно оформленной заявки на регистрацию товарного знака в Патентное ведомство РФ.

Тождественным признается обозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарным знаком и при этом относится к одному и тому же классу товаров независимо от различия в их перечне.

Сложнее решается вопрос о сходных обозначениях: в действующем законодательстве указывается в общих чертах недопустимый уровень близости заявляемого обозначения уже известному — наличие между ними сходства до степени их смешения. У словесных товарных знаков следует обращать внимание на начало и окончание слогов, число слогов, последовательность гласных и согласных букв; у изобразительных знаков — на изобразительные мотивы; у комбинированных обозначений — на восприятие изобразительных и словесных элементов как в совокупности, так и в отдельности.

Наконец, обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано. По общему правилу лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны.

Товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объемными, комбинированными и другими. Они представляют собой оригинальные названия или слова, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.

Словесные знаки и обозначения, не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, можно применять только как составную часть сложных товарных знаков при условии, что такие обозначения в них не занимают доминирующего положения.

Словесные товарные знаки — это оригинальные слова, названия, сочетания букв, цифр. В настоящее время во всем мире используется около 3-4 миллионов словесных товарных знаков; это примерно в 6 раз больше, чем полный объем лексики любого естественного языка.

Объемные товарные знаки представляют собой изображения товарного знака в трех измерениях — его длине, высоте и ширине. Предметом оригинального товарного знака может быть либо оригинальная форма изделия, например, форма мыла, свечи, пилюли и т.д., либо его упаковка, например, оригинальная форма бутылки для напитка или флакона для духов.

Объемный товарный знак не может просто повторять внешний вид известного предмета, а должен характеризоваться новым и оригинальным внешним видом. Кроме того, форма изделия не должна определяться исключительно его функциональным назначением. Она должна быть оригинальной и способной выделять изделие конкретного изготовителя из ряда однородных товаров. Наиболее часто встречающийся вид объемных товарных знаков — это оригинальная упаковка товара.

Возможно сочетание объемного товарного знака со словесным или изобразительным.

Комбинированные знаки представляют собой различные сочетания словесных и изобразительных элементов. Это может быть сочетание, комбинация таких элементов, которые сами по себе могут быть зарегистрированы как словесный или изобразительный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы этикетки. Этикетка может быть зарегистрирована целиком в качестве комбинированного товарного знака (если предприятие желает закрепить за собой исключительное право на изготовление изделий с такой этикеткой). Например, на имя Московской экспериментальной кондитерской фабрики «Красный Октябрь» зарегистрирована в качестве комбинированного товарного знака красочная этикетка, служащая оберткой для конфет «Мишка — Косолапый».

Помимо приведенных видов товарных знаков законодательство допускает к регистрации и другие обозначения товаров и услуг, в частности звуковые, световые, обонятельные и иные обозначения. В настоящее время подобные знаки регистрируются в основном на имя иностранных пользователей, так как в отечественной практике они распространения еще не получили.

Наряду с подразделением товарных знаков по форме их выражения они делятся и по иным основаниям. Так, в зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком, следует различать индивидуальные и коллективные товарные знаки; по степени известности товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные.

К обозначениям, не регистрируемым ввиду их неспособности выполнять функции товарных знаков, относятся:

  • обозначения, не обладающие различительной способностью;

  • обозначения, представляющие собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения;

  • обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как название товаров определенного вида;

  • обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами;

  • обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товара, а также на место и время их производства или сбыта.

К обозначениям, не регистрируемым в качестве товарных знаков по соображениям охраны публичного порядка и общественных интересов, относятся:

  • обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя;

  • обозначения, противоречащие по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К обозначениям, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака ввиду того, что это нарушало бы права и законные интересы третьих лиц, относятся:

  • обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения с уже охраняемыми на территории России товарными знаками, наименованиями мест происхождения товара, а также с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке;

  • обозначения, воспроизводящие известные на территории фирменные наименования (или их часть), а также промышленные образцы, принадлежащие другим лицам;

  • обозначения, которые воспроизводят названия известных в РФ произведений науки, литературы и искусства и цитаты из них, произведения искусства или их фрагменты, а также имена персонажей без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;

  • обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или высшего законодательного органа страны, если это обозначения являются достоянием истории и культуры РФ.

Использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца. Закон РФ о товарных знаках предусматривает возможность досрочного прекращения действия регистрации товарного знака, которое может быть полным или частичным. Данный вопрос решается в Палате по патентным спорам Роспатента по заявлению любого заинтересованного физического или юридического лица. Основанием для этого может быть неиспользование товарного знака непрерывно в течение трёх лет с момента регистрации или трёх лет, предшествующих подаче такого заявления.

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена либо в результате признания недействительной регистрации товарного знака, либо в связи с аннулированием товарного знака.

В первом случае, когда регистрация может быть признана недействительной, это означает, что она была таковой в течение всего срока ее действия. Если регистрация признана недействительной, это означает, что никаких прав в отношении данного обозначения у заявителя не возникало никогда: юридические последствия регистрации, если она признана недействительной, не возникли.

Общеизвестный товарный знак часто понимается, как знак, получивший широкую известность. Однако с юридической точки зрения такое толкование нельзя признать корректным.

В соответствии с Законом РФ «О товарных знаках…» общеизвестным товарным знаком в России может быть признан зарегистрированный товарный знак или обозначение, применяемое в качестве товарного знака только в том случае, если общеизвестность такого обозначения доказана в Палате по патентным спорам в установленном порядке.

Общеизвестность товарного знака подтверждается выдачей правообладателю свидетельства. Общеизвестными товарными знаками в России уже признано более 40 ранее зарегистрированных товарных знаков. Это «Известия» (газета «Известия»), «Здоровье» (журнал «Здоровье») и другие.

Наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) – это разновидность географических указаний. НМПТ отличается от других видов географических указаний тем, что НМПТ регистрируется в качестве такового только в отношении тех товаров, свойства которых обусловлены их географическим происхождением.

НМПТ, как шутят юристы, товар штучный. С 1992 г., в котором был принят Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», зарегистрировано немногим более сотни НМПТ, в то время как товарные знаки ежегодно регистрируются в количестве нескольких десятков тысяч (40-50 тысяч).

Например, зарегистрированы такие НМПТ, как «ГЖЕЛЬ», «ХОХЛОМА», «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК», «ТУЛЬСКИЙ САМОВАР», «РУССКАЯ ВОДКА».

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Что включает в себя понятие правообладатель интеллектуальной собственности?

2. Кому принадлежат имущественные и неимущественные права на объекты интеллектуальной собственности?

3. В чём заключается коммерческая реализация прав на объекты интеллектуальной собственности?

4. В чём заключается правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных?

5. В чём заключается правовая охрана изобретений, промышленных образцов и товарных знаков?

6. Кому принадлежит право на общеизвестный товарный знак?

7. Кому принадлежит право на наименование места происхождения товара?

Тестовые задания

Понятие и правовая охрана товарного знака.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в данной сфере, является Закон РФ от 23.09.92 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее в статье — Закон о товарных знаках).

Под товарным знаком и знаком обслуживания (далее — товарный знак) понимаются обозначения, способные отличить соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Для того чтобы обеспечить правовую охрану товарного знака, необходимо его зарегистрировать в установленном порядке. Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В качестве товарных знаков могут выступать: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках):

— к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания;

— к изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости;

— к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и композиции линий, фигур;

— к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного характера, изобразительных, словесных, объемных и т.д.;

— к другим обозначениям, предусмотренным п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках относятся, например, звуковые, световые и иные обозначения.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Однако при разработке товарного знака необходимо учитывать, что не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

· не обладающих различительной способностью;

· представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения;

· вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

· являющихся общепринятыми символами и терминами;

· указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.


Кроме того, разработанный товарный знак должен иметь оригинальность, так как в случае если аналогичный товарный знак или сходный с ним уже был зарегистрирован, то в регистрации будет отказано.

Существуют также некоторые другие ограничения на использование отдельных обозначений в товарных знаках (ст. 7 Закона о товарных знаках). Заявка на государственную регистрацию товарного знака подается в Федеральный институт промышленной собственности Российского агентства по патентам и товарным знакам (ФИПС).

После проведения предварительной экспертизы заявки и экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака (или об отказе в его регистрации). На основании решения о регистрации товарного знака Патентное ведомство производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и выдает свидетельство на товарный знак его владельцу.

Регистрация товарного знака не является бессрочной, она действует в течение десяти лет с момента поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

Юридические и физические лица Российской Федерации имеют право зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию.

Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Патентное ведомство.

Рассмотрим правомочия, которыми обладает владелец товарного знака.

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другим лицам. Никто не может использовать охраняемый товарный знак без разрешения его владельца.Таким образом, основным правомочием владельца товарного знака является его использование, однако указанное право одновременно является и обязанностью владельца.


Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору другому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Нарушением прав владельца товарного знакапризнается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров. Однако регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.

Правовая охрана товарных знаков

На сегодня товарный знак является объектом имущественных прав, который можно и покупать, и продавать. В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Немаловажно, под каким товарным знаком продается тот или иной товар, поскольку именно он выделяет одни товары среди других. Вкладывая большие суммы денежных средств в рекламу своего товарного знака, качество товаров, которые под ним продаются, правообладатель заинтересован в его надежной защите.

Но как определить, законно используют товарный знак организации или нет. Для этого следует обратиться к ст. 1484 ГК РФ, которая определяет состав исключительного права на товарный знак. Правообладатель товарного знака имеет право:

размещать товарный знак на товарах (в том числе на этикетках, упаковках);

использовать при выполнении работ, оказании услуг;

использовать в коммерческих предложениях, рекламе, сети Интернет.

При этом использование чужого товарного знака (например, на фирменном бланке) еще не является незаконным использованием товарного знака. Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 04.06.2008 N А52-4540/2007 сообщается, что отсутствие доказательств, указывающих на то, как выглядел незаконно используемый товарный знак на товаре, его упаковке, этикетке, является основанием для освобождения от административной ответственности.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2007 N 09АП-12374/2007-АК указано, что для привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака необходимо доказать наличие на самом товаре (его этикетках, упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным как товарный знак.

Что же можно предпринять организации, разработавшей свой товарный знак, для его охраны? В первую очередь — зарегистрировать. Гражданский кодекс признает исключительное право только на те товарные знаки, на которые оформлены свидетельства. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Не всякое обозначение можно зарегистрировать в качестве товарного знака. Так, например, если организация намерена зарегистрировать знак в виде какого-нибудь фрукта или иного предмета без словесных обозначений, то в регистрации могут отказать. И вот почему. Как предусмотрено п. 1 ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Таким образом, к форме товара нужно добавлять либо наименование компании, либо слоган, либо еще какие-нибудь отличительные знаки.

Но что же делать, если организация обнаружила на чужих товарах свой товарный знак?

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Во-первых, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Во-вторых, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

  1. в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  2. в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Однако не всегда просто доказать незаконное использование чужого товарного знака. Встречаются ситуации, когда один и тот же товарный знак либо его элемент зарегистрирован на двух правообладателей. Как быть?

Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Это означает, что, если возникает спор относительно использования товарного знака как элемента другого товарного знака, схожего по звучанию и классам, необходимо произвести оценку степени сходства спорных словесных обозначений с учетом звуковых, графических и смысловых критериев, а также доминирующих элементов используемого товарного знака.

Так, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 25.04.2005 N А82-4953/2004-36 отмечено, что существенным значением при нарушении исключительного права является наличие отличительной функции, присущей товарному знаку, и схожести с ним до степени смешения.

Следовательно, в тех ситуациях, когда при реализации однородных товаров используется сходное по написанию и (или) звучанию обозначение, например, заменено несколько букв в товарном знаке с сохранением общего целостного звучания, это будет нарушением ст. 14.10 КоАП РФ как незаконное использование чужого товарного знака.

Таким образом, незаконным использованием чужого товарного знака следует признать использование чужого товарного знака в обозначении однородных товаров, которое является сходным по написанию и (или) звучанию с зарегистрированным товарным знаком.

Следует заметить, что не всегда использование одинаковых слов будет являться использованием чужого товарного знака. Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Так, например, в Постановлении ФАС Московского округа от 08.05.2009 N КГ-А41/3773-09 не признал сходными до степени смешения обозначений «Царь» и «Царь всея Руси».

Таким образом, чтобы товарные знаки не признали сходными до степени смешения, необходимо различие в общей формулировке товарного знака.

По мнению юристов, не имеется смешения товарного знака одного лица с фирменным наименованием другого лица, так как услуги последнего не являются однородными, не введены в гражданский оборот и им не используется фирменное наименование способами, предусмотренными гражданским законодательством (в документации, рекламе, на вывесках).

Из приведенных примеров видно, что вариантов смешения товарных знаков и их «похожести» великое множество. Поэтому очень важно, чтобы все документы были оформлены в установленном законом порядке. Только в этом случае собственник товарного знака сможет отстаивать свои права в суде.

В заключение необходимо отметить основания прекращения правовой охраны товарных знаков (а значит, и исключительного права на них). Так, согласно ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается:

в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;

на основании решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (п. 3 ст. 1511 ГК РФ);

на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ);

на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица — правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя — правообладателя;

в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;

на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, позволяющих его отнести к общеизвестным.

А.Вагапова

Ведущий аудитор

Правовая охрана товарных знаков

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ»Финансовая газета. Региональный выпуск», 2008, N 36

С 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая ГК РФ, которая регулирует правовые отношения, связанные с использованием товарных знаков (знаков обслуживания).

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) представляет собой обозначение товаров (работ, услуг). Он может быть в виде словесного обозначения, изображения с определенным цветовым решением и т. д. Нанесенный на продукцию товарный знак является средством индивидуализации такой продукции.

С момента регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) правообладатель приобретает исключительное право на использование товарного знака.

Следует отметить, что до момента регистрации любое лицо может использовать товарный знак без каких-либо правовых или административных последствий.

Документом, удостоверяющим исключительное право на товарный знак, является свидетельство, где приводятся его обозначение, виды деятельности, при которых он используется, срок действия приоритета товарного знака.

Кроме непосредственного использования товарного знака, а именно: размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках, при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1484 ГК РФ), правообладатель может предоставить право использования товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Несоблюдение простой письменной формы лицензионного договора и государственной регистрации такого договора влечет его недействительность (п. 6 ст. 1232 ГК РФ), в связи с чем могут возникать неблагоприятные налоговые последствия.

Международный товарный знак

Товарный знак может быть зарегистрирован на территории Российской Федерации, в одном иностранном государстве, в ряде иностранных государств либо правообладатель может осуществить его международную регистрацию. Регистрация товарного знака в иностранном государстве производится в соответствии с международным договором Российской Федерации с этим иностранным государством. Международная регистрация осуществляется в соответствии с Мадридским соглашением (далее товарный знак, зарегистрированный в соответствии с Мадридским соглашением, в статье называется международным товарным знаком).

На территории Российской Федерации действуют исключительные права на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации (ст. 1231 ГК РФ). При признании исключительного права на товарный знак в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются законодательством Российской Федерации независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или настоящим НК РФ не предусмотрено иное.

Права на товарные знаки иностранных физических и юридических лиц пользуются защитой в порядке, предусмотренном федеральным законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 01.01.2001 N 14).

Регистрация товарного знака в иностранном государстве

Юридические лица (а равно и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) могут осуществить при необходимости регистрацию прав на товарный знак в иностранном государстве (в нескольких иностранных государствах). Регистрация исключительных прав на товарный знак производится в порядке, установленном законодательством этого иностранного государства.

Правовая охрана исключительных прав на товарный знак, зарегистрированных на территории иностранного государства, будет осуществляться в соответствии с законодательством этого государства, а также международным договором Российской Федерации с таким иностранным государством.

Регистрация международного товарного знака

Система правового регулирования международных товарных знаков состоит из международных правовых актов. Основными международными актами, регламентирующими деятельность в области защиты средств индивидуализации, являются:

Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 01.01.01 г. (далее — Парижская конвенция);

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 01.01.01 г. (далее — Мадридское соглашение).

Порядок и условия международной регистрации товарных знаков определены в Мадридском соглашении и Протоколе к нему. Международная регистрация товарных знаков осуществляется в Международном бюро интеллектуальной собственности. На зарегистрированный международный товарный знак выдается сертификат о международной регистрации товарного знака.

Сертификат содержит информацию о товарном знаке, данные о правообладателе, классы товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак, в соответствии с Международной классификацией, государствах, на территории которых указанный знак подлежит охране, дату подачи заявки на международную регистрацию и дату выдачи сертификата, срок охраны товарного знака (действия сертификата).

Правовая охрана международного товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением (п. 1 ст. 6) устанавливается на 20 лет с даты подачи заявки на международную регистрацию товарного знака. Международная регистрация всегда может быть продлена на период в 20 лет, считая с момента истечения предшествующего периода, путем простой уплаты основной пошлины (п. 1 ст. 7 Соглашения).

Для резидентов Российской Федерации заявка на международную регистрацию товарного знака подается согласно ст. 1507 ГК РФ через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — Роспатент.

Заявка на международную регистрацию товарного знака представляется на установленном бланке. Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы согласно классификации, учрежденной Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента своего знака, он обязан заявить об этом и сопроводить свою международную заявку указанием испрашиваемого цвета или комбинации цветов, а также приложить к своей международной заявке цветные изображения данного знака.

Международное бюро незамедлительно регистрирует знаки. Датой международной регистрации считается дата, на которую международная заявка получена ведомством происхождения (для российских организаций — Роспатент), при условии, что Международное бюро получило ее в течение двух месяцев, считая с этой даты. Международное бюро незамедлительно уведомляет о международной регистрации заинтересованные ведомства. Знаки, зарегистрированные в Международном реестре, публикуются в периодическом бюллетене.

Любая международная регистрация пользуется правом приоритета, установленным ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Правовая защита товарного знака

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется в соответствии с Конвенцией по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.). Согласно Конвенции на любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Также арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт.

Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой страны по требованию прокуратуры или любого другого компетентного органа, или заинтересованной стороны — физического или юридического лица.

Государства, подписавшие Конвенцию, взяли на себя обязательства обеспечить защиту товарных знаков в пределах своего законодательства.

В соответствии с российским законодательством (ст. 1252 ГК РФ) защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования:

о признании права;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

об изъятии материального носителя;

о возмещении убытков.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Материальные носители, на которые незаконно нанесены товарные знаки и иные средства индивидуализации, считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 403 ТК РФ к функциям таможенных органов относится обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности.

ФТС России систематизирует сведения о товарных знаках в виде реестра объектов интеллектуальной собственности. При этом следует учитывать, что внесение товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России не предоставляет правовую охрану товарного знака (охрана предоставляется на основе регистрации в Роспатенте или международной регистрации). После внесения товарного знака в реестр ФТС России направляет соответствующую информацию в региональные таможенные управления и таможни непосредственного подчинения, которые доводят ее до подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц.

Незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Так, в качестве признаков, свидетельствующих о незаконном использовании товарного знака получателем, являются его действия, направленные на таможенное оформление ввезенного товара с размещенным на нем товарным знаком.

Ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком и иным средством индивидуализации, неправообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации рассматривается как противоправное деяние независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами Российской Федерации.

В качестве имущественного вреда могут рассматриваться неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ).

В качестве причинения морального вреда (физические и нравственные страдания) могут рассматриваться последствия распространения сведений, порочащих деловую репутацию физического или юридического лица (ст. ст. ГК РФ).

В случаях, когда правообладателем является иностранное юридическое лицо (находящееся за пределами Российской Федерации), о возбуждении дела уведомляется представитель правообладателя.

Согласно ст. 1253 ГК РФ в случаях неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на средства индивидуализации суд может принять решение о ликвидации юридического лица по требованию прокурора. Кроме того, нарушение исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

На основании ст. 14.10 КоАП незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;

на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В случае, когда незаконное использование товарного знака совершается неоднократно или причинило крупный ущерб, т. е. его размер превышает 250 тыс. руб., правонарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 180 УК РФ.

В случаях нарушения исключительных прав на территории другого государства меры административной и иной защиты будут предприниматься в соответствии с законодательством этого иностранного государства.

Налоговые риски, связанные

с незаконным использованием товарного знака

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой помимо прочего и налоговые последствия.

Зачастую товарным знаком и иным средством индивидуализации пользуются несколько организаций, связанных между собой (действуют в составе одного холдинга, группы компаний, имеют общего (общих) учредителей и т. д.). При этом исключительное право на товарный знак передано правообладателем (лицензиаром) одной организации (лицензиату). Логично предположить, что лицензиат может позволить устно (не будет возражать) использовать право на товарные знаки другими организациями, входящими вместе с ним в структуру холдинга либо в группу компаний. При этом будет отсутствовать документальное оформление передачи прав на использование товарного знака, а также зарегистрированный заключенный лицензионный договор. Напомним, что согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Такая ситуация часто встречается на практике.

Отсутствие государственной регистрации, а равно и лицензионного договора приводит к определенным налоговым последствиям. В частности, это касается признания для целей налогообложения прибыли расходов на рекламу товаров (иных расходов) другими лицами, использующими товарный знак в своей деятельности по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), при отсутствии на то возражений лицензиата (при его устном согласии). Данная позиция отражена в Письме Минфина России от 01.01.2001 N /12.

Однако существует и другое мнение, согласно которому правовые последствия недействительного договора в соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ неприменимы к налоговым правоотношениям. Данная позиция выражена в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 N А/2006. Кроме того, суд указал на то, что факт отсутствия регистрации договоров на момент признания расходов не имеет значения для целей налогообложения прибыли, поскольку действия были осуществлены (услуги оказаны, работы выполнены), а также затраты понесены, документально подтверждены и экономически обоснованны.

Следует заметить, что полученное лицензиатом (сублицензиатом) право на использование товарного знака без заключенного на то лицензионного договора расценивается налоговыми органами как внереализационный доход в виде полученного безвозмездно имущественного права в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.

Е. Байкова

ООО «ЦентрАудитКонсалт»

Подписано в печать

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *